刑法第25條規(guī)定:“兩人以上共同故意犯罪,是共同犯罪”。從而以比較概括的方式表述了共同犯罪的概念。在刑法教科書上,學(xué)者們也從不同角度、根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)把共同犯罪的形式歸納為:必要共同犯罪和任意共同犯罪、事前通謀的共同犯罪和事前無通謀的共同犯罪、簡單共同犯罪和復(fù)雜共同犯罪、一般共同犯罪和犯罪集團。實際上除了上述的表現(xiàn)形式之外,還有一種重要的表現(xiàn)形式對共同犯罪的處理規(guī)則影響也很大,即數(shù)次共同犯罪和一次共同犯罪,在數(shù)次共同犯罪中又有數(shù)次同種共同犯罪和數(shù)次異種共同犯罪之分。
何為數(shù)次同種共同犯罪?學(xué)界無人論及。筆-者認(rèn)為,所謂數(shù)次同種共同犯罪是指固定的數(shù)個犯罪人實施了兩次以上性質(zhì)相同的共同犯罪。這是從犯罪的次數(shù)和性質(zhì)上對共同犯罪區(qū)分出的一個重要類別。
其主要有如下特征:
1.在犯罪主體上,犯罪人為兩個以上達到刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然人或單位,且人員或單位恒定。當(dāng)然,這并不排除個人或單位在實施犯罪過程中的角色會有一定程度交叉的情形;
2.在犯罪的次數(shù)上,數(shù)個犯罪人實施了兩次以上的共同犯罪,這是數(shù)次同種共同犯罪量的要求;
3.在實施犯罪的性質(zhì)上,多次共同犯罪必須屬于同一性質(zhì),如同為故意殺人、故意傷害等,而不是故意殺人和故意傷害的交叉,這是數(shù)次同種共同犯罪質(zhì)的要求;
4.在犯罪客體上,數(shù)次犯罪必須是侵犯同一犯罪客體。即多次共同犯罪侵害的直接客體是相同的,而不是同類客體相同,如多次共同犯罪都侵犯到他人的生命權(quán)等;
5.在犯罪主觀方面,必須是基于同一犯罪故意。即各個犯罪人在多次實施犯罪時都基于犯罪故意,并且故意的內(nèi)容完全一致。
從上述界定可以看出,數(shù)次同種共同犯罪也是刑法中的一種復(fù)雜共同犯罪形式,但其處理規(guī)則繁重,操作規(guī)程復(fù)雜是一般共同犯罪所不能比擬的,在受刑法中的罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的制約下,如何正確區(qū)分犯罪人的類別,從而對各犯罪人尋求一種合理的處罰模式,以使在犯罪中處于不同地位和作用的犯罪人得到合理的、應(yīng)當(dāng)?shù)膽土P,從而達到預(yù)防和懲治犯罪的刑罰目的,應(yīng)該是刑法學(xué)領(lǐng)域研究的重大課題,也是一個全新的課題。
(二)數(shù)次同種共同犯罪的表現(xiàn)形式
在實踐中,犯罪的組織性差異、犯罪的穩(wěn)固性、目標(biāo)性的差異等眾多因素導(dǎo)致數(shù)次同種共同犯罪的直觀表現(xiàn)形式是豐富多彩的,筆-者將它們略作劃分,形成如下兩個基本分類:
一種是犯罪集團模式。犯罪集團是三人以上為實施犯罪而結(jié)成的較為固定的犯罪組織。犯罪集團模式就是指犯罪分子以犯罪集團的形式多次實施同種共同犯罪,即犯罪集團成立以后以實施某種單一的犯罪為目標(biāo)的模式。這種模式的特點是犯罪分子的地位和作用十分明確,在實施犯罪時分工精細(xì),地位固定,作用大小各不相同。這實際上是犯罪集團的一種常見情形,因為犯罪集團可以是為實施某種犯罪而成立,也可以是為實施某幾種犯罪而成立,其中以犯罪集團形式實施某一種犯罪的情形就屬于數(shù)次同種共同犯罪的犯罪集團模式。
另一種是一般共同犯罪模式。即犯罪分子雖實施了多次同種共同犯罪,但還沒有形成犯罪集團的情形。這也是一種十分常見的數(shù)次同種共同犯罪模式。在這種模式之下,又有交叉模式和非交叉模式之區(qū)分。交叉模式是指每次實施犯罪時各共同犯罪人所處的角色和地位都有所變化的情況,即主犯、從犯、脅從犯和教唆犯之間的分工不是很固定,在具體犯罪時,他們之間的角色往往有一定程度的交叉,各犯罪人在一起犯罪中可能起主要作用,在另一起犯罪中則有可能起次要作用等;非交叉模式是指在每次實施犯罪時,各犯罪人所處的地位和所起的作用都固定的情況。即主犯、從犯、脅從犯和教唆犯之間分工明確,各犯罪人能各司其職,在犯罪中的角色沒有任何變動,或雖有變動但沒有實質(zhì)性的影響。
[案例一]:2004年5月至7月期間,江蘇省鎮(zhèn)江市某工廠廠內(nèi)職工甲、乙、丙、丁、戊五犯罪人看到單位效益不好,三個月都沒有發(fā)工資,即多次相互邀約盜竊廠里的鋼板出賣,所得贓款全部由五人分掉。比較特別的是,他們在實施犯罪時變化多端,雖然每次都是由兩人去廠里拿東西,兩人負(fù)責(zé)望風(fēng),一個人負(fù)責(zé)銷贓,但五人之間的角色每次都有所變化。至案發(fā)時,五犯罪人總共盜竊了四次,共盜得價值兩萬多元的鋼板。
[案例二]:河南省某縣級市公安局在2003年6月9日偵破一故意傷害犯罪團伙,甲、乙、丙、丁四犯罪人為了長期霸占某菜市場,四次對侵占其“地盤”的菜農(nóng)實施毆打,每次都導(dǎo)致被害人有不同程度的損傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定,有輕傷也有重傷。另據(jù)公安機關(guān)查明,在每次實施犯罪時,四被告人都積極參加,但是每次實施犯罪時的地位和角色不同,有的砸東西,有的打人。同時,各犯罪人的角色在犯罪中都有變化。
一種觀點認(rèn)為,對于案例一和案例二均應(yīng)按照數(shù)罪并罰原則處理。即將案例一中的四次盜竊行為分四次處罰,每次首先區(qū)分出不同的犯罪人種類并以一罪定罪處罰,得出一個宣告刑,然后按照數(shù)罪并罰原則的要求得出一個合乎罪責(zé)刑相適應(yīng)原則要求的執(zhí)行刑。對于案例二亦采用如上的做法。
一種觀點認(rèn)為,對于案例一應(yīng)對各犯罪人均以主犯認(rèn)定,在處罰時將犯罪所得的數(shù)額累計作為對各被告人量刑時選擇法定刑的依據(jù)。對于案例二應(yīng)以故意傷害罪追究四被告人的刑事責(zé)任,但在量刑時,應(yīng)在重傷的量刑幅度內(nèi)選擇較重的法定刑。
上述觀點究竟何者為是?可謂是婆說婆有理,公說公有理,莫衷一是。仔細(xì)分析,這樣的爭議都圍繞著我國刑法中的一個空白,即數(shù)次同種共同犯罪該如何區(qū)分犯罪人種類和處罰?這一問題的提出,使得學(xué)者們很有必要去反思我國傳統(tǒng)的共同犯罪理論,并努力去尋求一種最佳的、合乎法治要求的處理規(guī)則。
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