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專利申請的授予原則
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-24 16:46:18 228 人看過

1、授予原則

按照專利法的基本原則,對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。當出現(xiàn)兩個或兩個以上的人就同一發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請的情況時,有兩種處理的原則:一個是先發(fā)明原則,一個是先申請原則。

先發(fā)明原則,是指同一發(fā)明創(chuàng)造如有兩個以上的人分別提出專利申請,應把專利權授予最先做出此項發(fā)明創(chuàng)造的人,而不問其提出專利申請時間的早晚。但由于在采取此項原則時,在確定誰是最先發(fā)明人的問題上往往會遇到很多實際困難,因此,世界上只有美國、加拿大和菲律賓等少數國家采用這種原則。

先申請原則,是指當兩個以上的人就同一發(fā)明分別提出申請時,不問其作出該項發(fā)明的時間的先后,而按提出專利申請時間的先后為準,即把專利權授予最先提出申請的人,中國和世界上大多數國家都采用這一原則。需要注意的是,美國在其2013年3月16日正式生效的《美國專利法案》美國由實行200余年的先發(fā)明原則(first-to-inventrle)修改為發(fā)明人先申請原則(first-inventor-to-filerle),但仍區(qū)別于普遍采用的先申請原則(first-to-filerle)。

2、審查程序

各國對專利申請的審查有不同的要求,基本上實行兩種不同的制度。有的國家實行形式審查制,即只審查專利申請書的形式是否符合法律的要求,而不審查該項發(fā)明是否符合新穎性等實質性條件。有些國家則實行實質審查制,即不僅審查申請書的形式,而且對發(fā)明是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性等條件進行實質性的審查,只有具備上述專利條件的發(fā)明,才授予專利權。中國和世界上大多數國家采用實質審查制。

一、專利權商標權著作權的異同有什么

這三者都屬于狹義知識產權范疇即都屬于傳統(tǒng)意義知識產權,都具權利本體私權性權利客體非物質性性質。

(一)商標和專利的不同

1.客體不同:專利保護技術內容,包括發(fā)明、使用新型、外觀設計商標保護商標本身,比如圖形、文字、它們的組合或者立體商標。

2.保護期限不同:專利保護期有限,發(fā)明20年,新型和外觀設計10年,到期不能續(xù)展。商標保護10年,但是到期可以續(xù)展,因此只要每10年續(xù)展一次就可以無限期擁有商標獨占使用權。

(二)著作權與專利權的不同

1.取得權利的方式不同,專利權只有當專利申請人向國家專利主管機構提出申請,并經該機構審批核準后,方能產生。對于兩個以上各自獨立完成的內容相同或近似的發(fā)明申請,專利權授予在先申請人,授予最先發(fā)明人。而著作權則不然,采取自動產生的原則,世界上只有少數國家要求履行登記注冊手續(xù)。著作權只強調作品表現(xiàn)形式的獨創(chuàng)性。因此,兩個以上各自獨立完成創(chuàng)作的作品,只要其思想內容的客觀表達形式不同,即便思想內容雷同,也可以自動產生著作權。

2.客體不同,專利權的客體是具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案,而著作權的客體是文學、藝術和科學著述創(chuàng)作的客觀表達形式。

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