故意傷害罪是最常見的犯罪之一。在司法實(shí)踐中,許多司法工作人員認(rèn)為故意傷害罪是結(jié)果犯,故意傷害行為必須致被害人輕傷或重傷(包括致人死亡),才能構(gòu)成故意傷害罪,理由是:第一,從刑法規(guī)定看,雖然刑法第二百三十四條第一款未對具體的傷害后果作出規(guī)定,但第二款對故意傷害致人重傷、殘疾、致人死亡等危害結(jié)果的刑事處罰作出了明確規(guī)定,因此,從邏輯上應(yīng)當(dāng)認(rèn)為,第一款所規(guī)定的刑罰就是相對輕傷這種危害結(jié)果的。第二,根據(jù)刑法第十三條的但書規(guī)定,危害行為情節(jié)顯著輕微危害不大的,不能認(rèn)為是犯罪。如果
故意
傷害行為僅造成被害人輕微傷,顯然屬于情節(jié)顯著輕微,不能認(rèn)為是犯罪。第三,
《人體重傷鑒定標(biāo)準(zhǔn)》和《人體輕傷鑒定標(biāo)準(zhǔn)》是對人體傷情進(jìn)行法醫(yī)學(xué)鑒定的量化標(biāo)準(zhǔn)。制定《人體重傷鑒定標(biāo)準(zhǔn)》是為了適用刑法第二百三十四條第二款,即解決故意傷害罪的量刑問題,而制定《人體輕傷鑒定標(biāo)準(zhǔn)》是為了適用刑法第二百三十四條第一款,其目的不僅解決量刑,更主要解決定罪問題,即達(dá)到什么條件才構(gòu)成故意傷害罪的問題。
筆者認(rèn)為,上述認(rèn)識有失恰當(dāng),構(gòu)成故意傷害罪并非一定要有輕傷以上后果,理由是:
第一,法律并沒有要求構(gòu)成故意傷害罪必須有輕傷以上后果。刑法第二百三十四條第一款規(guī)定:“故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制?!辈]有要求構(gòu)成故意傷害罪必須要達(dá)到什么樣的具體后果,現(xiàn)有的司法解釋中也沒有構(gòu)成故意傷害罪必須有輕傷以上后果的規(guī)定。
第二,傷害后果不是社會危害性大小的唯一標(biāo)準(zhǔn)。社會危害性是犯罪的最本質(zhì)特征,判斷一個違反刑法的行為是否構(gòu)成犯罪,關(guān)鍵就是看其社會危害性的大小。而評價行為的社會危害性,不能簡單以結(jié)果論,否則對未遂行為、預(yù)備行為以及具有其他嚴(yán)重情節(jié)的人就不能追究刑事責(zé)任。從刑法理論上講,定罪情節(jié)包括:犯罪對象、犯罪動機(jī)、犯罪目的、犯罪方法、手段、結(jié)果、犯罪完成的程度、犯罪的組織形式、犯罪前科等。對于故意傷害行為,輕傷只是定罪的標(biāo)準(zhǔn)之一,而不是唯一標(biāo)準(zhǔn)。如果主觀地堅持必須有輕傷后果才構(gòu)成犯罪,顯然違背了刑法原理。由此,對雖未達(dá)到輕傷標(biāo)準(zhǔn)但已接近輕傷標(biāo)準(zhǔn),如果行為人動機(jī)惡劣、手段殘忍,如毆打傷害婦女、兒童、老人、殘疾人、結(jié)伙持械傷害他人、行兇報復(fù)舉報人,若綜合整個案件情節(jié),已不屬于情節(jié)顯著輕微危害不大的,就應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。
第三,堅持輕傷標(biāo)準(zhǔn)會對未遂行為無法定罪。如果主觀地堅持必須有輕傷后果才構(gòu)成犯罪,對未遂行為及對其他情節(jié)惡劣的傷害行為也無法追究刑事責(zé)任,這必然會放縱犯罪。在司法實(shí)踐中,我們對盜竊罪、詐騙罪、搶奪罪的未遂犯進(jìn)行刑事追究的不乏其例。如果認(rèn)為故意傷害必須以達(dá)到輕傷標(biāo)準(zhǔn)才構(gòu)成犯罪,對故意傷害的未遂行為一概否認(rèn)是犯罪,不能追究刑事責(zé)任,顯然從法理上是講不通的,因?yàn)檫@實(shí)際上否定了故意傷害罪存在犯罪未遂。
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故意傷害罪一定是輕傷以上才會構(gòu)成故意傷害內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-05-20第一,雖然《刑法》第二百三十四條第一款未對具體的傷害后果作出規(guī)定,但第二款對故意傷害致人重傷、死亡或造成嚴(yán)重殘疾等傷害后果的刑事處罰作出了明確的規(guī)定。因此,根據(jù)傷害后果的程度和刑罰的輕重成正比的邏輯,可以認(rèn)為第一款所規(guī)定的刑罰就是對應(yīng)輕傷這種危害結(jié)果的。 第二,根據(jù)《刑法》第十三條的但書規(guī)定,危害行為“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”。若故意傷害行為僅造成被受害人輕微傷,則其行為應(yīng)屬于“情節(jié)
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